Использование патента на изобретение

Содержание

Зачем нужен патент на изобретение в наши дни | Царская привилегия

Использование патента на изобретение

Нехватка информации о патентовании и охране интеллектуальной собственности может стать серьезной проблемой как для предпринимателей, чей бизнес строится на каком-либо изобретении, так и для ученых и конструкторов (которые могут быть обвинены в плагиате). Многие совершенно не понимают, зачем вообще нужен патент на изобретение, какие возможности он дает и от чего защищает. Внесем ясность в этот вопрос.

Просто и понятно о том, зачем нужен патент на изобретение

Древние изобретатели и инженеры, создававшие, например, песочные часы или колесо, не задумывались о своих правах на собственные изобретения.

Их технические разработки быстро входили в массовое использование и применялись всеми и всюду, где изобретение могло облегчить людям жизнь.

Однако рыночные отношения и усложнение технологий в корне изменили ситуацию: если изобретение можно усовершенствовать и продать дороже, то возникает конкуренция.

Изготовителю новой, продвинутой версии того же колеса (например, шипованного, подходящего для езды по зимним дорогам) хочется получить больший доход и увеличить число своих клиентов, а не делить рынок с конкурентами, которые решили использовать его идеи и наработки. Это вызывает потребность в защите исключительного права авторов на свои изобретения, что осуществляется посредством получения государственных патентов.

Патент на изобретение нужен для того, чтобы исключить все возможности применения защищаемой им технологии кем-либо, кроме правообладателя (без приобретения лицензии), в течение всего срока действия данного охранного документа. Патент – надежное средство монетизации результатов интеллектуального труда, позволяющее авторам изобретений получать доход от их промышленного использования.

Но при этом огромное количество изобретателей подают заявки на получение патентов для своих изобретений просто «для галочки», желая иметь у себя такой документ и внести свое имя в государственные реестры изобретений, но совершенно не рассматривая патент как бизнес-инструмент. Даже вариант извлечения прибыли из торговли лицензиями не приходит им в голову.

Поэтому, чтобы патент на изобретение не остался просто красивой бумажкой, а оказался действительно нужен и полезен в коммерческом плане, авторам изобретений необходимо разрабатывать собственные планы по управлению интеллектуальной собственностью. Создание таких стратегий начинается с анализа и выбора технологий защиты своего творческого продукта.

Стратегии по управлению интеллектуальной собственностью рассматривают изобретения в рамках всего их жизненного цикла: от возникновения идеи и создания первых рабочих прототипов до регистрации патента, введения технической разработки в промышленное производство и распоряжения правами на нее, включающее их защиту, передачу и продажу, оценку их стоимости, окончание срока их действия.

Получение патента – всего лишь один из возможных вариантов (есть и альтернативы, например, режим конфиденциальности для изобретения, при котором патент будет не нужен). Выбор конкретных инструментов управления интеллектуальной собственностью определяется, в первую очередь, целями компании.

Например, для предприятий, создающих инновационные технологии в области ракетостроения, предпочтительнее установление режима конфиденциальности, поскольку раскрывать информацию о таких изобретениях нежелательно, а оформление патента предполагает именно этот путь.

Ракетостроительные заводы представляют собой закрытые компании, и в случае копирования запатентованных чужих наработок невозможно будет проверить эти факты и принять какие-либо меры в их отношении.

Также существует режим открытых инноваций, обычно устанавливаемый для товаров, о которых необходимо в кратчайшие сроки проинформировать конечных пользователей, рекламируя свой товар таким образом.

Поэтому информация о подобных изобретениях сразу публикуется во всех возможных открытых источниках. Это нужно для продукции, которую люди приобретают только после серьезных размышлений и тщательного сравнительного анализа.

Производитель выдает полную информацию о своем товаре, заботясь о покупателях.

Это рискованно в том плане, что конкуренты тоже не дремлют и вполне могут взять перспективную технологию себе на вооружение, да еще и усовершенствовать ее.

Но обычно это происходит лишь через какое-то время, за которое компания-изобретатель успевает получить свой доход, а потом ее последователи лишь расширяют рынок и формируют новую нишу для данного вида продукции.

То есть, патент для подобных изобретений тоже не очень нужен.

Для выполнения аналитической работы, связанной с интеллектуальной собственностью, нужно обладать специальными знаниями, прежде всего маркетинговыми и юридическими. Большие фирмы имеют целые аналитические отделы, которые работают над стратегиями управления интеллектуальной собственностью, включая получение патентов на изобретения.

Источник: https://patentural.ru/zhurnal/patent-na-izobretenie

Право послепользование – как использовать патент и не нарушать прав патентообладателя

Использование патента на изобретение

Эффективной мерой защиты является получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Наличие патента позволяет не только беспрепятственно использовать результат интеллектуальной деятельности, но и запрещать его использование третьим лицам.

Так в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»

Однако, технологический процесс не стоит на месте, разрабатываются новые передовые технологии, улучшаются и совершенствуются устаревшие устройства.

Безусловно, это не может не радовать изобретателей и производителей. Вот только далеко не каждая технология и устройство патентуется.

Это происходит в силу различных обстоятельств, либо получить патент невозможно, либо на это просто не хватает ресурсов.

Также существует иная категория производителей, как правило это молодые предприниматели или исключительно производственные компании, не имеющие возможности или желания что-то модернизировать за счет собственных усовершенствований. На таких производствах используются технические решения, которые уже стали общедоступными и их использование не нарушит ничьих прав.

Общедоступными результаты интеллектуальной деятельности могут стать тогда, когда срок действия патента истечет, а также использование запатентованных решений допускается в случае досрочного прекращения действия патента. Такие технические решения могут быть признаны использованными правомерно.

Если будет установлено, что результат интеллектуальной деятельности используется правомерно, то к производителю не могут быть предъявлены требования о запрете такого использования и о взыскании компенсации.

К правомерному использованию результата интеллектуальной деятельности может быть отнесен (ка то регламентировано пунктом 1 статьи 1359 ГК РФ) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных законом.

Даже в случае правомерного использования существуют риски предъявления со стороны патентообладателя претензий, такие риски необходимо учитывать и предполагать последствия признания использования незаконным.

Законодательством допускается использования результата интеллектуальной деятельности, патент на который досрочно прекращен. Как следует из статьи 1363 ГК РФ, действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, может быть прекращено досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1399 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1399 ГК РФ «Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе – по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.»

Однако, в случае своевременной оплаты пошлины за поддержание патента в силе и за восстановление пропущенного срока действие патента может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины.

В случае восстановления действия патента, правовая охрана будет считаться действующей и у патентообладателя будет сохранено исключительное право использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. Также патентообладатель сохраняет за собой права распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и запрещать его использование третьим лицам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ «Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Зачастую мы видим развитие следующей ситуации.

Патентообладатель, не заинтересованный в использовании и поддержании в силе патента, не оплачивает патентую пошлину. Как следствие действие патента прекращается досрочно.

Лицо, заинтересованное в использовании результата интеллектуальной деятельности, понимая, что патент не действует, налаживает производство, развивает продажи и приумножает прибыль.

Безусловно, патентообладатель, осуществляющий деятельность на одном и том же рынке, видит развитие своего конкурента. Понимая, что используется патент, патентообладатель оплачивает пошлины и восстанавливает правовую охрану своего технического решения.

Далее шаги понятны – направление претензионного письма, обращение в суд с требованием о запрете использования запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 1400 ГК РФ, пользователь предъявляет встречный иск, в котором утверждает, что действия по использованию результата интеллектуальной деятельности не может быть признаны незаконными, и требует сохранить за собой право на дальнейшее безвозмездное использование.

И снова о грустном – норма есть, но исходя из практики суды встают на стороны нерадивых патентообладателей, «бросивших» свои патенты, и удовлетворяют их требования, в удовлетворении встречного иска отказывают.

В этой связи, предпринимателям надлежит быть весьма осмотрительными при использовании «чужой» интеллектуальной собственности, даже если очевидно, что правовая охрана прекращена.

Источник: https://zakon.ru/blog/2019/02/21/pravo_poslepolzovanie_-_kak_ispolzovat_patent_i_ne_narushat_prav_patentoobladatelya

Почему в России патент почти бесполезен

Использование патента на изобретение

В предыдущей статье я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание.

Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки. Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции — разрешительную и запретительную.

Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д.

товар, в котором используется этот патент. В России, к сожалению, главная — запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла. Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип.

Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств. Например, есть у нас швабра…

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект — швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию — возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.

Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru, далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например).

Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору. В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа.

Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения. Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны.

Составление формулы — целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак — этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула. Из Википедии:Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов.

Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники.

Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые.

Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007): 1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати. 2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью. 3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.

Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак: Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

— объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

содержащее опорную конструкцию,

— первый признак

кровать,

— второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

— третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

— четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

— пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

— шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

— один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы. Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше. Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец. Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё — значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель. Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России. А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками. Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860. Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве: Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»: При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения. Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен. К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо. Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”). Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.
Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят — гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно — вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае — если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать.

А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете — у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

  • законодательство
  • патентная система

Хабы:

  • 17 марта 2013 в 00:43
  • 23 июня 2012 в 17:12
  • 1 сентября 2011 в 23:24

Источник: https://habr.com/ru/post/288440/

Патентование изобретений

Использование патента на изобретение

Одним из наиболее надежных средств охраны прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец от посягательств третьих лиц является их государственная регистрация путем патентования.

Оно позволит предотвратить несанкционированное распространение и использование товара другими лицами, избежать претензий конкурентов на продукцию и получить прибыль при передаче прав на использование.

 

Изначально право на регистрацию разработки принадлежит автору, но оно может быть передано другому лицу (правопреемнику). В России патенты выдаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

Процедура регистрации жестко регламентирована законодательством и включает ряд этапов. Как получить патент рассмотрим ниже.

Калькулятор стоимости
патентования

Что дает получение патента его правообладателю?

Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца дает владельцу следующие права и возможности:

  • Возможность монетизировать собственный результат интеллектуальной деятельности в новой нише рынка, исключив конкуренцию;
  • Право запретить третьим лицам использовать объект без разрешения обладателя патента;
  • Гарантию защиты от патентных исков конкурирующих фирм и от обесценивания коммерческой тайны в случае ее раскрытия.

Перечень документов на регистрацию патента

Состав заявки на государственную регистрацию патента на изобретение, промышленный образец или полезную модель регламентирован Гражданским кодексом РФ. В Роспатент необходимо предоставить следующие документы:

  • Описание. В него входит:
    • наименование объекта патентования;
    • индекс изобретения из Международной патентной классификации;
    • область техники, в которой объект может применяться;
    • уровень техники (указываются известные аналоги изобретения, а также как удалось решить проблему с помощью объекта);
    • описание чертежей (при необходимости);
    • способ использования изобретения для достижения нужного результата;
    • список последовательностей;
    • сведения о проведенных доклинических исследованиях (для лекарств);
  • Формулу. Она должна ясно выражать техническую сущность изобретения и быть максимально лаконичной, полной и определенной. Формула требуется, чтобы определить объем правовой охраны объекта интеллектуальной собственности;

  • Чертежи. Если их приложение неуместно, вместо них следует подготовить фотографии, иллюстрации или таблицы. Чертежи не должны противоречить описанию изобретения. Они должны составляться по общим правилам для графических изображений: единая нумерация, одинаковый размер шрифта, сохранение пропорций и т.д.;

  • Реферат. Он представляет собой описание объекта в сокращенной форме. Его рекомендуемый объем составляет до 1000 символов.

Грамотная подготовка документов имеет решающее значение для положительного решения по регистрации изобретения, полезной модели и промышленного образца и выдаче патента. Поэтому формирование заявки лучше доверить специалистам с опытом подобной работы.

Порядок получения патента

Регистрацию объектов интеллектуальной собственности осуществляет Роспатент. Чтобы получить патент на на промышленный образец, полезную модель или изобретение, необходимо пройти следующие этапы:

  • Патентный поиск. Перед подачей заявки необходимо удостовериться, что новое изобретение не нарушает чужих авторских прав, является достаточно уникальным и оригинальным. Поиск выполняют специалисты нашей компании. Они дадут предварительную оценку патентоспособности вашего результата интеллектуальной деятельности. Если в процессе регистрации выяснится, что в базе Роспатента уже есть запись о правах на тождественный объект, то в выдаче патента будет отказано. При этом уплаченную пошлину не возвращают. Чтобы не терять деньги, мы всегда предлагаем потратить несколько дней на тщательную проверку изобретения;
  • Подготовка заявки. Заявление на регистрацию изобретения заполняют на специальном бланке и формируют вместе с приложениями в письменном или в электронном виде в установленном порядке;
  • Уплата пошлины. Квитанцию прикладывают к заявке на регистрацию. Пошлины уплачивают для первичной выдачи патента и далее каждый год для поддержания прав в силе;
  • Подача заявки в Роспатент. Пакет документов регистрируют с указанием даты получения и присвоением 10-значного номера. В течение двух недель заявитель получает уведомление о принятии заявки. Процесс делопроизводства в дальнейшем можно отслеживать по присвоенному номеру на официальном ресурсе Роспатента;
  • Формальная экспертиза. После регистрации заявки документы подвергают тщательному анализу. Проверяют наличие приложений, корректность заполнения бланков, уплату пошлины, соблюдение порядка подачи заявления, правильность классификации изобретения. В случае положительного результата формальной экспертизы заявитель получает соответствующее уведомление. Процесс занимает около 2 месяцев;
  • Экспертиза по существу. Устанавливают приоритет изобретения, проверяют формулу, оценивают соответствие объекта регистрации условиям патентоспособности. По результатам выносят решение о выдаче патента или об отказе. Экспертизу по существу проводят только при наличии ходатайства от заявителя. Если ходатайство не поступило, заявку считают отозванной;
  • Выдача документов и внесение записи в реестр. В случае положительного решения по заявке Роспатент вносит соответствующую запись о регистрации изобретении в Государственный реестр. На титульном листе патента указывают номер и дату его регистрации, имена авторов, патентообладателей, срок действия исключительного права.

Схематично процесс представлен на диаграмме.

Сколько времени занимает оформление?

Срок регистрации заявки на изобретение с последующей выдачей патента составляет 10-12 месяцев. Чаще всего проволочки бывают связаны с ошибками, допущенными при оформлении документов. Патентный поверенный поможет избежать недочетов и сократить сроки регистрации исключительных прав в рамках действующего законодательства.

Пройдя ускоренную процедуру можно сократить срок до 2-3 месяцев.

Срок действия патента

Закон устанавливает длительность исключительного права на изобретение в 20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента.

На полезную модель срок исключительного права составляет 10 лет, а на промышленный образец – 5 лет с возможностью неоднократного продления срока на 5 лет, но в целом не более чем на 25 лет. Действие патента можно прекратить досрочно по заявлению обладателя.

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности также будут утрачены при неуплате ежегодной пошлины за поддержание их в силе.

Что мы предлагаем

ООО «ВКО-Интеллект» предлагает полный спектр услуг по регистрации исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Специалисты нашей компании имеют большой опыт взаимодействия с Роспатентом, хорошо знакомы с регламентами и требованиями законодательства в части оформления заявки.

Мы поможем пройти процедуру регистрации от патентного поиска до выдачи патента без бюрократических проволочек и критических ошибок. Наши преимущества:

  • Профессиональные оценщики, патентные поверенные РФ и Евразии, доктора экономических наук и другие специалисты обеспечат комплексную проверку ваших документов до подачи заявки на регистрацию;
  • С момента оформления заявления и до выдачи патента вы будете избавлены от переписок и взаимодействия с госслужащими – мы сами отвечаем на запросы Роспатента;
  • Регистрация результата интеллектуальной деятельности будет проведена в полном соответствии с действующими законами РФ.

Стоимость

Уточнить стоимость патентования изобретения и получить ответы на все интересующие вопросы вы можете по контактному телефону или лично в центральном офисе компании. Стоимость услуг регистрации изобретения, полезной модели и промышленного образца будет рассчитана после анализа документов.

Источник: https://www.vko-intellekt.ru/services/patentovanie-izobretenii/

Патент: определение понятия, виды, история; патенты в РФ и других странах

Использование патента на изобретение

Патент − документ, который дает исключительное право его владельцу на изобретение, промышленный образец, полезную модель или селекционное достижение.

Основная функция патента − правовая охрана интеллектуальной собственности.

За любое несанкционированное использование изобретения и другой запатентованной интеллектуальной собственности предусмотрена гражданско-правовая или уголовная ответственность.

История патентов

Обладатель патента получает не только защиту, но и коммерческую выгоду, так как может единолично получать прибыль от разработки. Право на легальное использование продуктов интеллектуального труда может быть предоставлено третьим лицам при заключении лицензионного соглашения.

В России за отрасль интеллектуальной собственности отвечают Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Организации регистрируют, поддерживают и охраняют права на интеллектуальную собственность.

Объекты патентования в России

Роспатент выделяет три основных вида патентов:

  • Изобретение − решение в любой области, относящееся к материальному объекту или способу воздействия на него.
  • Полезную модель − техническое решение, которое относится исключительно к устройству/веществу (конструкции, узлы, изделия в едином корпусе). Полезная модель не может быть сложным техническим устройством или установкой.
  • Промышленный образец − объект интеллектуального права, который определяет эргономику изделия, его дизайн, внешний вид.

Чтобы получить патент, необходимо соблюсти ряд условий. У каждого вида патента свои требования:

  • Изобретение получает патент, если у него есть изобретательский уровень, новизна и объект возможно применить в принципе.
  • Полезной модели защита предоставляется, если объект обладает характеристиками новизны и его реально применить в промышленности.
  • Критериями качества промышленного образца являются оригинальность и новизна.

Структура патента на изобретение

Изобретение − наиболее распространенный вид патента, так как включает в себя решения в любой области, а не только в промышленности.

Структура патента на изобретение состоит из семи частей:

описание изобретения (раскрытие), включая область и уровень техники

осуществление изобретения

Раздел содержит информацию справочного характера и служит для удобства регистрации, поиска и хранения патента. Информацию можно разделить на четыре части:

  • Общая информация: в какой стране выдан патент, вид патента, класс международной патентной и национальной патентной классификации, список источников, процитированных в отчете о поиске.
  • Информация о патентообладателе и авторе: имя или наименование патентообладателя (если это юрлицо), адрес патентообладателя для переписки, имя автора.
  • Информация о приоритете: дата, когда заявку подали в ведомство, номер заявки, дата регистрации и окончания действия патента.

Название

Название изобретения отражает его сущность, поясняет, для чего служит объект.

ФИПС не рекомендует использовать в названии аббревиатуры и имена собственные: личные имена, рекламные наименования, географические названия и пр. Существуют допустимые включения в наименование.

Например, при регистрации химического изобретения допустимо включить название химического соединения и его конкретное назначение.

Область техники

В этом разделе перечисляются области, где наиболее вероятно применение изобретения. Например, химическая промышленность, цветная металлургия, пищевая промышленность, сфера общественного питания, текстильное производство и пр.

Уровень техники

В разделе указывают аналоги и прототипы изобретения. ФИПС дает определение этим понятиям:

  • аналог изобретения − это устройство, совокупность признаков которого похожа на совокупность существенных признаков изобретения заявителя;
  • прототип − аналог, совокупность признаков которого больше всего совпадает с совокупностью признаков изобретения.

Необходимо внимательно отнестись к этому разделу, так как, благодаря ему, комиссия должна сделать вывод об уникальности изобретения. Чтобы выявить аналоги, необходимо изучить сведения из различных источников (патентные документы, научные работы, СМИ, нормативно-техническая документация, интернет и т.д.).

Раздел должен содержать информацию:

  • Библиографические данные аналогов.
  • Сущность и признаки каждого аналога.
  • Причины, почему нельзя получить необходимый результат с помощью существующих аналогов.

Раскрытие изобретения (сущность)

В этом разделе заявитель должен наиболее полно раскрыть задачу, которую решает изобретение, а также результат, который получается при его применении. Например, заявитель представляет новый способ очистки воды. В этом случае задача изобретения − создание технологии по очистке воды, а технический результат − снижение содержания загрязняющих веществ в воде.

Здесь же указываются все существенные признаки объекта, которые отличают его от прототипа, и объясняется, каким образом они позволяют решить задачу, стоящую перед изобретением.

Краткое описание чертежей

Заявитель должен кратко описать суть иллюстраций к разделу “Раскрытие изобретения”. Это могут быть не только чертежи, но и схемы, рисунки, таблицы, фотографии и другие изображения. При этом фотографии прилагаются как дополнение. Изображение должно четко совпадать с тем, что есть в описании. Визуальная информация нумеруются арабской цифрой в соответствии с очередностью в описании.

Осуществление изобретения

Раздел содержит описание, как и благодаря чему существенные признаки приводят к техническому результату. По сути, это доказательство возможности применения и работы изобретения.

Заявитель должен показать, действительно ли возможно использовать изобретение в реальности. В качестве доказательства могут выступать объективные результаты исследований. Например, при регистрации способа очистки воды доказательством могут послужить результаты исследования воды до и после очищения, а также информация, как именно новый способ позволяет избавиться от загрязнения.

Формула изобретения

Раздел оформляется как документ, напечатанный на отдельных листах. В формуле приводится характеристика изобретения, описывается его сущность.

Этот раздел предназначен для того, чтобы Роспатент мог понять, какой объем правовой охраны необходимо предоставить объекту интеллектуальной собственности.

Формулу надо сделать ясной и четкой, без специальных сокращений, без сложных профессиональных терминов (насколько это возможно).

Реферат

Реферат − краткое описание (до 1000 знаков) сущности изобретения. Содержит название, область применения и описание сущности изобретения, а также достигаемый результат.

От формулы реферат отличается тем, что в нем можно свободно изложить суть изобретения и сохранить все существенные признаки.

При необходимости можно приложить чертеж и указать на дополнительную информацию: таблицы, изображения и пр.

Следует учитывать, что при подготовке заявки на регистрацию патента в других странах структура у документа может быть другой. Патентное право в зарубежных странах в некоторых аспектах сильно отличается от российского.

Источник: https://legal-support.ru/information/blog/zashita-prav/chto-takoe-patent/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.